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因家庭瑣事與胞兄發(fā)生爭執(zhí),故意傷害致其死亡,面臨什么處罰?(因打架打到要害 致人死亡 怎么判刑)

首頁 > 刑事案件2024-04-19 11:30:54

打架致人輕傷怎么判刑?

輕微傷賠償及處罰標準

賠償范圍

醫(yī)療費、誤工費、護理費、交通費、住院伙食補助費、必要的營養(yǎng)費,因傷致殘的,其因增加生活上需要所支出的必要費用以及因喪失勞動能力導(dǎo)致的收入損失,包括殘疾賠償金、殘疾輔助器具費、被扶養(yǎng)人生活費,以及因康復(fù)護理、繼續(xù)治療實際發(fā)生的必要的康復(fù)費、護理費、后續(xù)治療費。

沒有精神損害賠償,中國的精神損害賠償是個很虛的東西,是抄國外法律時抄過來的,中國的經(jīng)濟水平還沒達到發(fā)達國家水平,等中國經(jīng)濟發(fā)展到日本、美國的水平時,精神損害賠償才可以真正落實,究其原因:經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑。

1、醫(yī)療費根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)出具的醫(yī)藥費、住院費等收款憑證,結(jié)合病歷和診斷證明等相關(guān)證據(jù)確定。賠償義務(wù)人對治療的必要性和合理性有異議的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。

醫(yī)療費的賠償數(shù)額,按照一審法庭辯論終結(jié)前實際發(fā)生的數(shù)額確定。器官功能恢復(fù)訓(xùn)練所必要的康復(fù)費、適當(dāng)?shù)恼葙M以及其他后續(xù)治療費,賠償權(quán)利人可以待實際發(fā)生后另行起訴。但根據(jù)醫(yī)療證明或者鑒定結(jié)論確定必然發(fā)生的費用,可以與已經(jīng)發(fā)生的醫(yī)療費一并予以賠償。

2、誤工費根據(jù)受害人的誤工時間和收入狀況確定。

誤工時間根據(jù)受害人接受治療的醫(yī)療機構(gòu)出具的證明確定。受害人因傷致殘持續(xù)誤工的,誤工時間可以計算至定殘日前一天。

受害人有固定收入的,誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的,按照其最近三年的平均收入計算;受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的,可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。

受害人誤工費賠償計算公式:

誤工費賠償金額=受害人固定收入(天/月/年)×誤工時間

3、護理費根據(jù)護理人員的收入狀況和護理人數(shù)、護理期限確定。

護理人員有收入的,參照誤工費的規(guī)定計算;護理人員沒有收入或者雇傭護工的,參照當(dāng)?shù)刈o工從事同等級別護理的勞務(wù)報酬標準計算。護理人員原則上為一人,但醫(yī)療機構(gòu)或者鑒定機構(gòu)有明確意見的,可以參照確定護理人員人數(shù)。

護理期限應(yīng)計算至受害人恢復(fù)生活自理能力時止。受害人因殘疾不能恢復(fù)生活自理能力的,可以根據(jù)其年齡、健康狀況等因素確定合理的護理期限,但最長不超過二十年。

受害人定殘后的護理,應(yīng)當(dāng)根據(jù)其護理依賴程度并結(jié)合配制殘疾輔助器具的情況確定護理級別。

陪護費賠償計算公式:

陪護費賠償金額=陪護人的原收入×陪護時間,或者同等級別護工報酬標準×陪護時間

4、交通費根據(jù)受害人及其必要的陪護人員因就醫(yī)或者轉(zhuǎn)院治療實際發(fā)生的費用計算。交通費應(yīng)當(dāng)以正式票據(jù)為憑;有關(guān)憑據(jù)應(yīng)當(dāng)與就醫(yī)地點、時間、人數(shù)、次數(shù)相符合。

5、住院伙食補助費可以參照當(dāng)?shù)貒覚C關(guān)一般工作人員的出差伙食補助標準予以確定。

受害人確有必要到外地治療,因客觀原因不能住院,受害人本人及其陪護人員實際發(fā)生的住宿費和伙食費,其合理部分應(yīng)予賠償。

住院伙食補助費賠償計算公式

住院伙食補助費賠償金額=50元×住院天數(shù)

6、營養(yǎng)費根據(jù)受害人傷殘情況參照醫(yī)療機構(gòu)的意見確定。

7、殘疾賠償金,根據(jù)受害人喪失勞動能力程度或者傷殘等級,按照所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或者農(nóng)村居民人均純收入標準,自定殘之日起按二十年計算。

8、殘疾輔助器具費,按照普通適用器具的合理費用標準計算。

治安處罰

1、輕微傷不構(gòu)成刑事案件,沒有刑事責(zé)任、只有行政責(zé)任(治安處罰)和民事賠償責(zé)任。一般輕微傷可以由公安進行調(diào)解,調(diào)解達成協(xié)議后不再處罰;若調(diào)解不成可處罰款或15天以下行政拘留。

2、拘留或罰款:

(1)給予雙方治安處罰,應(yīng)由縣級公安局決定,不是你“提出”不提出的問題。

(2)拘留是五日以上十日以下,如果你是殘疾人或不滿十四周歲的人,拘留可以是十日以上十五日以下。

(3)罰款可以是二百元以上五百元以下,嚴重的五百元以上一千元以下。

(4)可以既拘留、又罰款,即并罰。

依據(jù)是:《治安處罰法》第四十三條:“毆打他人的,或者故意傷害他人身體的,處五日以上十日以下拘留,并處罰款;情節(jié)較輕的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款。

有下列情形之一的,處十日以上十五日以下拘留,并處五百元以上一千元以下罰款:(一)結(jié)伙毆打、傷害他人的;(二)毆打、傷害殘疾人、孕婦、不滿十四周歲的人或者六十周歲以上的人的;(三)多次毆打、傷害他人或者一次毆打、傷害多人的”。

3、立案起訴步驟:寫好起訴狀,帶上身份證、相關(guān)證據(jù)(是對方打的證據(jù)、治療花費的證據(jù)等),到法院的立案庭請求立案,然后等到法院通知參加庭審。

刑事處罰

一、如果通過法醫(yī)鑒定做出傷情是輕傷或者重傷,根據(jù)《刑法》第二百三十四條故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。通俗的說,故意傷害致人輕傷的,就可以處三年以下有期徒刑,拘役或者管制。

二、根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定有證據(jù)證明的輕微刑事案件屬于自訴案件,自訴案件主要還是鼓勵和解,所以原告只要自愿撤訴被告就不必負法律責(zé)任,在實踐中,如果真的是輕傷,一般只要達成了賠償協(xié)議并執(zhí)行了,一般不會判刑。所以現(xiàn)在輕傷最好的辦法就是和對方協(xié)商賠償解決。

故意傷害致人死亡有自首的判刑標準

阿成因妻子與老四有不正當(dāng)男女關(guān)系時間長達17年,被阿成近期發(fā)現(xiàn),氣憤之極兩人打架用刀戳傷老四,當(dāng)晚阿成主動自首,1小時后老四當(dāng)晚在醫(yī)院死亡,阿成家屬第一次給喪葬費3萬元,第二天死者家屬要求再給3萬元,由于阿成家庭已經(jīng)沒有辦法再籌錢了,鄉(xiāng)政府怕死者家鬧事擴大影響,鄉(xiāng)政府同意嶄借給3萬元給死者家屬,但是死者家屬及親友多人把死者棺材任然抬到阿成家,把緊鎖的大門撞開鬧事,鄉(xiāng)政府、派出所、社區(qū)工作人員阻擋不住都在現(xiàn)場,由當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府又借款給阿成家屬7萬元支付合計借款96000元,目前已經(jīng)拿去13萬元了,有條件是用阿成的宅基地和房子抵押給當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府,借款協(xié)議上注明在2010年10月9日還要支付10萬元,請問鄉(xiāng)政府的改做法是否有效合法?10月9日的10萬元是否能再支付?家屬能要求法院行事和民事全部交司法機關(guān)判決?刑事附帶民事的量刑又如何?
故意傷害罪量刑標準
2007-11-06故意傷害罪量刑標準
犯故意傷害罪的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯故意傷害罪,致人重傷的,處3年以上10年以下有期徒刑。
故意傷害他人身體,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。
自首的認定
2008-06-12自首
《刑法》第67條規(guī)定:犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
一、自首的司法認定
1979年《中華人民共和國刑法》第63條,在總結(jié)吸收古今中外自首制度及實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上規(guī)定,犯罪以后自首的,可以從輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以減輕或者免除處罰;犯罪較重的,如果有立功表現(xiàn),也可以減輕或者免除處罰。
我國現(xiàn)行1997年刑法第67條規(guī)定了自首制度,其與原刑法第63條相較,作了如下修改與補充:
1.明確規(guī)定了自首的概念。即:“犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。”同時補充規(guī)定了:“以自首論”的特殊情形,即“被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。”
2.加大了自首從寬處罰的程度。在一般情況下,原刑法規(guī)定“可以從輕”,現(xiàn)增加“或者減輕處罰”。其中,犯罪較輕的,原刑法規(guī)定“可以減輕或者免除處罰”,現(xiàn)改為“可以免除處罰”。
我們認為,理解自首的這一條件,應(yīng)著重把握下列幾個問題:
1.投案人所供述的必須是犯罪的事實。投案人因法律認識錯誤而交.代違法行為或違反道德規(guī)范的行為的事實,不構(gòu)成自首。在本案中,羅某殺人后即到派出所如實交代了自己的犯罪事實,顯然不存在法律認識錯誤的問題。殺人是典型的自然犯,通常情況下,也不會發(fā)生法律認識錯誤的問題。
2.投案人所供述的必須是自己的犯罪事實,也即自己實施并由本人承擔(dān)刑事責(zé)任的罪行。另外,就司法實務(wù)而言,投案人所供述的犯罪,既可以是投案人單獨實施的,也可以是與他人共同實施的;既可以是一罪,也可以是數(shù)罪。
3.投案人必須如實供述所犯罪行,即犯罪分子應(yīng)按照實際情況徹底供述所實施的全部罪行。如果由于主客觀因素的影響,犯罪人只能如實地供述自己的主要或基本的犯罪事實,即能夠據(jù)以確定犯罪性質(zhì)、情節(jié)的犯罪事實,也應(yīng)視為如實供述罪行。如果犯罪人在供述犯罪的過程中推諉罪責(zé),保全自己,意圖逃避法律制裁;大包大攬,庇護同伙,意圖包攬罪責(zé);歪曲罪質(zhì),隱瞞情節(jié),企圖蒙混過關(guān);掩蓋真相,避重就輕,試圖減輕罪責(zé);等等,均屬不如實供述自己的犯罪事實,不能成立自首。
二、坦白和自首的界限
坦白有廣義與狹義之分。廣義的坦白泛指一種認罪態(tài)度,包括自首與坦白,一般在表述刑事政策時使用,如“坦白從寬,抗拒從嚴”。在刑法理論研究和司法實踐中使用的坦白,指狹義上的坦白,與自首有嚴格的區(qū)分。譬如1984年4月16日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于當(dāng)前處理自首和有關(guān)問題應(yīng)用法律的解答》(以下稱《自首解答》),就曾指出:“在司法實踐中,對于犯罪分子作案后,同時具備自動投案、如實交代自己的罪行、并接受審查和裁判這三個條件的,都認為是自首。”而坦白通常是指“犯罪行為已被有關(guān)組織或者司法機關(guān)發(fā)覺、懷疑,而對犯罪分子進行詢問、傳訊,或者采取強制措施后,犯罪分子如實供認這些罪行的行為。”
對于坦白與自首的處罰原則,在我國是以不同的方式規(guī)定的。1979年刑法只對自首作了規(guī)定,而對坦白卻規(guī)定在1984年的《自首解答》中,即:“對于罪犯能坦白其罪行的,依照刑法第57條的規(guī)定,視坦白的程度,可以酌情從寬處理。”現(xiàn)行刑法對1979年刑法中的自首制度作出了修訂,并增加了一條立功,但對坦白沒有作出規(guī)定。
專就坦白從寬制度而言,我國的刑事政策、刑事立法和司法解釋都持肯定的態(tài)度。1984年4月16日“二高一部”《自首解答》界定了坦白的概念,并規(guī)定“視坦白程度,可以從寬處罰。"1989年8月15日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于貪污、受賄、投機倒把等犯罪分子必須在限期內(nèi)自首坦白的通告》指出:“被采取強制措施后坦白全部罪行,……酌情予以從寬處罰。”
遺憾的是,我國現(xiàn)行刑法沒有規(guī)定坦白的定義和量刑原則,從而留下了一個有待修補的疏漏。我們認為,所謂坦白,就是指犯罪分子被動歸案后,如實交代被指控的犯罪事實,并接受國家審查和裁判的行為。
坦白具有下列特征:
1.犯罪人系被動歸案。被動歸案是相對于犯罪人自動投案而言的。被動歸案主要有三種類型:(1)被司法機關(guān)采取強制措施而歸案。根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,這些強制措施有五種,此即:拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留或逮捕。(2)被司法機關(guān)傳喚到案。傳喚是司法機關(guān)為了訊問被告人而將其召到指定地點的一種方法。傳喚較強制措施雖然強制性要輕一些,仍具有不可違抗的性質(zhì)。如果被傳喚人拒絕服從,就將進一步被訴諸拘傳。(3)群眾扭送歸案。無論上述哪一類型的歸案,都非出于犯罪人的主動,甚至是違背其意志的,因此都屬于被動歸案,這也是坦白區(qū)別于自首的最本質(zhì)的特征。坦白的其他特征都是受此特征制約的。
2.犯罪人交代被指控的罪行。也就是司法機關(guān)對他采取強制措施或者傳喚,以及人民群眾扭送他所根據(jù)的罪行。被司法機關(guān)指控的罪行,無疑是已被發(fā)覺的罪行。如果犯罪人被動歸案后所交代的是被指控以外、尚未被司法機關(guān)發(fā)覺的其他罪行,那就不能成立坦白而屬于自首。我國現(xiàn)行刑法第67條第2款規(guī)定的就是這種情形,即:“被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。”
3,犯罪人自己交代自己的罪行。司法機關(guān)決定對被告人采取強制措施,進行傳喚,或者人民群眾扭送被告人時,通常只對案件有個粗略的了解,甚至有的只停留在某罪是某人實施的基礎(chǔ)上。全面、確實地查清全案情況,一般還有待于犯罪人歸案后的如實交代。所謂犯罪人自己交待自己的罪行,一般是指犯罪人在被動歸案后,司法機關(guān)未出示任何證據(jù)的情況下,自己向司法機關(guān)陳述犯罪的情況,從而使司法機關(guān)對案件的全貌有所了解。否則,在證據(jù)面前,無法抵賴時才承認犯罪事實,就只能算作供認而非坦白了。可見,自己向司法機關(guān)交代自己被指控的罪行,是坦白區(qū)別于供認的重要特征。這種交代屬于一種被動交代,與犯罪人自動投案后的主動交代還不能相混淆。
根據(jù)上述坦白的特征,可見自首與坦白存在著某些相同之處,主要為:(1)二者均以行為人實施了犯罪為前提,都是犯罪人犯罪后對自己所犯罪行的主觀心理態(tài)度的外在表現(xiàn)形式。如果行為人并未實施犯罪,那么既談不上自首,也談不上坦白。(2)二者的犯罪人歸案之后都能如實交代自己的犯罪事實,并且協(xié)助司法機關(guān)查證。(3)}者的犯罪人都具有接受司法機關(guān)審查、裁判的行為。(4)二者的犯罪人都可以得到適當(dāng)從寬處罰。自首與坦白的區(qū)別為:(1)自首是犯罪人自動投案之后,主動如實供述自己犯罪事實的行為;而坦白則是犯罪人被動歸案后,被動交代自己被指控的犯罪事實的行為。(2)自首與坦白所反映的犯罪人的人身危險性程度不同。自首犯的人身危險性相對較輕,而坦白者的人身危險性相對較重。(3)自首是法定的從寬處罰情節(jié),而坦白只是酌定的從寬處罰情節(jié);此外,在通常情況F,自首比坦白的從寬處罰幅度要大一些。
舉例一:
案情:
被告人羅某,男,24歲,無職業(yè)。
1988年2月21日晚22時許,羅某中學(xué)時的同學(xué)劉某和楊某(被害人,男,23歲)到羅某家借錄像帶。羅某不借,引起對方不悅,因此發(fā)生口角,劉某先動手打了羅某一拳,羅某揪住劉某的頭發(fā)廝打。此時,站在旁邊的楊某上前將羅某拽開,并打了羅某幾下,將羅某的鼻子打出血。羅某憤怒之下,從家中取出一把剔骨尖刀,追上已經(jīng)離去的劉某、楊某二人,舉刀朝走在后面的劉某刺去,劉某急忙躲過。楊某見狀解下腰帶對羅某抽打。羅某在與楊某對打中,向楊某的胸部刺了一刀,致楊某肝臟破裂大出血當(dāng)場死亡。羅某殺人后,即到派出所投案,如實交代了犯罪事實,并對被害人楊某的死亡表示追悔莫及,主動提出要給被害人家屬拿錢,以賠償經(jīng)濟損失。后經(jīng)公安機關(guān)立案偵查,證明羅某主動交代的所犯罪行與事實完全相符。
在一審法院審理此案期間,由于被告人認為在檢察院的起訴書里,把所有責(zé)任都推給他了,而自首也沒有體現(xiàn)出從輕的精神,還要法院判處他死刑,由此產(chǎn)生了對抗情緒,便推翻了投案時所交代的犯罪事實,拒不認罪。因而一審法院判決時沒有認定被告人的自首行為。羅某不服一審判決提出了上訴,在二審法院審問時,羅某又重新承認了原來投案時所交代的全部犯罪事實,并檢討自己因?qū)ζ鹪V書有意見,以為非判死刑不可,故產(chǎn)生抵觸情緒,翻供是錯誤的等等。
問題:
在本案中,被告人投案自首后在一審翻供,但在二審終審判決以前,又承認了犯罪事實,是否仍可認定為自首呢?此外,從本案下述的歧見中,還引發(fā)了關(guān)于“悔罪”是否是自首的本質(zhì)的問題。
事實上,由于被告人羅某在投案后的口供有反復(fù),翻過供,二審法院在對此案審理時,對羅某的投案能否構(gòu)成自首,就產(chǎn)生了兩種對立的歧見:
第一種意見認為,羅某的投案行為不能構(gòu)成自首。理由是:自首必須具備三個條件,即自動投案;如實交代自己的罪行;接受國家的審查和裁判。其中后兩個條件應(yīng)當(dāng)貫穿于案件審理的全過程。在本案中,被告人羅某在一審審理期間推翻了已經(jīng)查證核實的主動投案時的全部供詞。這表明了羅某不是如實交代自己的罪行,不接受審判,因而沒有真誠悔罪。雖然羅某在二審時又承認了所犯罪行,但也只能說明他的認罪態(tài)度有所轉(zhuǎn)變,因而不能認定為自首。
第二種意見認為,羅某的投案行為應(yīng)該構(gòu)成自首。理由是:被告人羅某雖然在一審期間口供上有反復(fù),但是在二審期間,還是承認了投案時所交代的全部罪行。而此時本案的審理尚未終結(jié),這說明被告人羅某最終還是如實交代了自己所犯的罪行,并愿意接受國家的審查與裁判,因而符合自首的三個要件,應(yīng)該認為是自首。
就上述爭議的案件而言,由于根據(jù)當(dāng)時法律規(guī)定和司法解釋,犯罪人必須接受國家的審查和裁判,尚被作為判定自首成立的一個獨立要件。因此,對之不能用現(xiàn)行刑法的規(guī)定作生硬的解釋。而且,對該案件也只能適用當(dāng)時法律。
事實上本案問題的癥結(jié)在于對羅某的行為在整體上如何認定?關(guān)鍵是羅某的行為由于存在翻供現(xiàn)象能否被認定為“如實供述自己罪行的行為”。如實供述自己的罪行,是自首成立的基本條件。
在本案中,就所研討的案件而言,羅某的行為屬于單獨犯,且只犯了一罪即殺人罪,故只能要求他供述殺人罪行。羅某殺人后,即到派出所投案如實交待了犯罪事實。對于被害人楊某的死亡痛悔萬分,并主動提出要給被害人家屬拿錢,以賠償經(jīng)濟損失。此案經(jīng)公安機關(guān)偵查終結(jié),證實羅某所主動交代的所犯罪行與事實完全相符,故不存在與如實交待自己所有罪行相悖的前述種種情形。當(dāng)然,由于羅某在一、二審期間的表現(xiàn)并不一致,使本案自首在認定上存在一定的復(fù)雜性和難度。
總體而言,我們認為,被告人羅某作案后即到公安機關(guān)主動投案,如實交代所犯罪行,這說明羅某一開始確有自首的誠意,但一審時被告人又推翻原來的供述,拒不認罪。不論基于什么原因,都不能說明他這時尚真正符合自首所要求的如實供述自己罪行的要件。這種翻供行為與在認罪服法的前提下,被告人依法為自己辯護,行使應(yīng)有的訴訟權(quán)利畢竟不同。藉此,一審法院對被告人不以自首認定是適當(dāng)?shù)摹5牵忛_始時,被告人又改變了態(tài)度、重新認罪,這就使羅某行為的整體性質(zhì)發(fā)生了根本的變化。根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,我國對刑事案件實行兩審終審制,第一審法院所作出的判決、裁定在法定期限內(nèi)是未生效的判決、裁定。本案進行了二審,這說明整個案件的審理還處于繼續(xù)進行之中,這時被告人改變態(tài)度在法律上應(yīng)予認定,結(jié)合本案的具體情況,就應(yīng)當(dāng)把被告人在自首問題上的前后表現(xiàn),作為一個統(tǒng)一的、連續(xù)的過程來考察,綜觀被告人的全部行為,還是成就了自動投案、如實交待自己的罪行、接受審查和裁判(依當(dāng)時法律)三個成立要件。因此,我們主張二審法院應(yīng)認定被告人羅某的行為屬于自首。自首的表現(xiàn)是多種多樣的,自首行為本身也存在發(fā)生、發(fā)展與變化的過程,這就要求我們要在認定自首時樹立動態(tài)考察、全面把握的觀點,以求在綜觀整體、抓住本質(zhì)的情況下,依法對是否成立自首作出科學(xué)、可靠的結(jié)論,杜絕用片面、孤立、僵死的觀點認定自首問題。
如上所述,否定羅某行為成立自首的第一種意見,在申訴所持觀點的理由時,認為羅某翻供行為表明他沒有真誠悔罪,所以不能認定為自首。這說明人們對于自首的本質(zhì)的認識,還存在不同的看法。有人認為自首的本質(zhì)是悔罪,悔罪是“自動”投案和“如實”供述罪行的動機,投案和供述罪行是悔罪的表現(xiàn)。類似的說法還有,認為“悔罪貫穿于自首的全過程。自首成立的每一要件都是悔罪的表現(xiàn)。不悔罪就無所謂自首”;認為“自首的本質(zhì)在于悔罪或悔改”;等等。對于這些看法我們不予贊成,理由如下:
第一,“悔罪”或“悔改”并非自首的特有屬性。悔罪或悔改往往獨立于自首之外,存在于其他制度中。如在我國刑法中,就把犯罪人犯罪后具有“悔罪表現(xiàn)”作為適用緩刑時考慮的因素之一,而被判處緩刑的犯罪人,并不限于自首者;對于已決犯,把犯罪人在行刑期間“確有悔改表現(xiàn)”,作為適用減刑或假釋的條件,而適用減刑和假釋的犯罪分子,未必都是自首分子。可見,自首和悔罪、悔改并非必然地聯(lián)系在一起。此外,坦白、供認如同自首一樣,也屬于犯罪人犯罪后對自己所犯罪行的態(tài)度。無庸否認,自首的犯罪分子當(dāng)中有一些人是出于悔罪或悔改,但“悔罪”或“悔改”的并非都屬于自首。犯罪之后具有坦白表現(xiàn)的,一些人也有悔罪或悔改之心。再者,有些人犯了罪由于種種原因沒有受到追訴,也可能產(chǎn)生悔罪之心,但卻沒有投案白首,只是暗暗自責(zé),并決心用實際行動去彌補因自己所犯罪行造成的危害。
第二,把悔罪或悔改作為自首的本質(zhì),必然會混淆自首與坦白、供認等法律現(xiàn)象之間的界限。自首的本質(zhì)必須是其本身所特有并使之與其他事物區(qū)別開來的東西。“悔罪”或“悔改”沒有理由作為自首的本質(zhì)。
第三,在自首的犯罪人當(dāng)中,其自首的動機非常復(fù)雜,并非都具有悔罪或悔改之心。有的是出于“好漢作事好漢當(dāng)”的心理;有的是由于在隱匿過程中感到恐懼;有的只是為了得到寬大處理;有的是在家人、朋友規(guī)勸下勉強而為;有的則是潛逃之后食宿無著落而被迫自首等等。在司法實踐中,這些情況是常見的現(xiàn)象,并被認定為自首。因此,把“悔罪”與“悔改”作為自首的本質(zhì)也會脫離司法實際。
我們認為,犯罪人從實施犯罪到受到國家法律制裁,其間必須存在一個橋梁——歸案才能實現(xiàn)。犯罪人犯罪之后歸案,是國家對其實施法律制裁的前提。歸案有兩種形式,一種是被動的,通常表現(xiàn)為被司法機關(guān)抓獲歸案或者被人民群眾扭送歸案。另一種是主動的,即犯罪人于犯罪后出于己意自動向司法機關(guān)投案自首。這種歸案的本質(zhì)就在于,犯罪人犯罪后自己把自己交付國家追訴。因此,犯罪人出于自己的意志而把自己交付國家追訴,正是自首的本質(zhì)所在。它與違背犯罪人意志的被動歸案,以及犯罪人被動歸案后的坦白、供認行為,具有本質(zhì)差別。由自首的本質(zhì)及其所反映的自首犯人身危險性的特征出發(fā),我國刑法根據(jù)懲辦與寬大相結(jié)合的刑事政策和刑罰個別化的原則設(shè)立了自首制度,并確定了自首從寬的原則。
舉例二:
案情:
被告人薛某,男,25歲,系沈陽市居民。
被告人薛某于1988年4月從沈陽流竄到廣州市。同月19日下午,他在廣州市越秀山公園搶劫了英國商人普勒和香港人陳廣兩人的英國旅行支票、港幣以及護照等物,數(shù)額巨大。薛某作案后很快返回沈陽市。廣州市公安局向有關(guān)省、市公安機關(guān)發(fā)出《協(xié)查通知》,布置偵控。薛某在其居住地向他人吹噓說在廣州搶劫容易,一下手就得到了一大筆錢。在場群眾中有一公安“耳目”聽了,即向皇姑區(qū)公安局反映了這一情況。該局根據(jù)這一線索,迅速開展偵查。經(jīng)調(diào)查,證實被告人薛某4月份到過廣州市,懷疑他有作案的可能,便對其進行傳訊。經(jīng)過教育,薛某交代了于4月19日,與王甲、王乙三人在廣州市越秀山公園實施搶劫的全部過程,經(jīng)查核與實際情況相符。
問題:
本案在審理時,對被告人薛某被公安機關(guān)傳訊時,交代了全部搶劫罪行的行為,是構(gòu)成自首還是坦白,產(chǎn)生了兩種分歧意見:
第一種意見認為薛某構(gòu)成自首。因為被告人薛某在廣州搶劫后返回住地,雖然向別人吹噓過在廣州容易搶劫,一下手就搶得不少財物的情況,但沈陽市公安機關(guān)并沒有掌握薛某在廣州實際搶劫的真實情況,只是在懷疑的情況下傳訊薛某。薛某經(jīng)過教育即供述了在廣州搶劫的全部事實,屬于“犯罪分子的罪行,尚未被司法機關(guān)發(fā)覺,僅因形跡可疑,被有關(guān)組織查詢、教育后,自動投案的”情況,據(jù)此,對薛某在被傳訊中主動交代犯罪事實,應(yīng)認定為投案自首。
第二種意見認為薛某的行為是坦白。因為被告人薛某的搶劫行為已被廣州市公安機關(guān)立案偵查,且又被沈陽市群眾發(fā)現(xiàn),其中一人(“公安耳目”)已向公安機關(guān)作了舉報。公安機關(guān)是根據(jù)舉報,通過調(diào)查證實薛某在4月中旬到過廣州,有作案時間和條件,才傳訊了薛某。公安機關(guān)傳訊薛某時不是心中無數(shù)的,而是有的放矢。因此,薛某在被傳訊時,是經(jīng)過針對性教育后,才交代了搶劫的事實。這樣的交代是被動交代,而非主動交代,不符合自首的成立要件,只能算作是坦白。
分析薛某一案,薛某在被傳訊中交代了搶劫犯罪的事實,應(yīng)被認定為坦白而不是自首。理由如下:
1.薛某是被動歸案,而不是自動投案。自動投案,是指犯罪分子在犯罪之后、歸案之前,出于本人的意志而向有關(guān)機關(guān)或個人承認實施了犯罪,并自愿置于有關(guān)機關(guān)或個人的控制之下,等待進一步交代犯罪事實,并最終接受國家的審查和裁判的行為。而在本案中,被告人歸案是由于公安局對其傳訊的結(jié)果,而不是他自愿投向公安局,因而屬于被動歸案,這種歸案是違背薛某的意愿的,是被迫的。
2.薛某系被動交代自己的犯罪事實,而不是主動交代自己的犯罪事實。所謂主動交代犯罪事實,應(yīng)該是指犯罪分子在沒有外界壓力的情況下,出于自己的主觀愿望自動交代所犯罪行。而在本案中,薛某在被傳訊后,經(jīng)過公安機關(guān)針對性的教育,才不得不交代了搶劫犯罪的事實,屬于被動交代犯罪事實。當(dāng)然,被傳訊或采取強制措施以后,犯罪人又交代了司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪才于的,這種交代的主動權(quán)在犯罪人手中,這時所交代的“余罪”,并非迫不得已,而是積極選擇的結(jié)果,對此,應(yīng)視為主動交代,應(yīng)以自首論。本案中薛某并非存在交待“余罪”的情況,其所交待的只是已被公安局掌握的罪行。
3.薛某自己交待了自己的罪行。薛某在被皇姑區(qū)公安局傳訊后,經(jīng)過有針對性的教育,如實交待了自己在廣州市越秀山公園實施搶劫的全部經(jīng)過,而不是在無法抵賴的鐵證面前,被迫供認。這種交代雖屬被動,但與供認罪行相較,其在主觀上認罪、悔罪的態(tài)度要好得多,主觀惡性也相對要小一些,有利于司法機關(guān)全面、準確的查清全部案情。

因打架打到要害,致人死亡,怎么判刑

根據(jù)刑法第二百九十二條:聚眾斗毆的,對首要分子和其他積極參加的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的,對首要分子和其他積極參加的,處三年以上十年以下有期徒刑: (一)多次聚眾斗毆的; (二)聚眾斗毆人數(shù)多,規(guī)模大,社會影響惡劣的; (三)在公共場所或者交通要道聚眾斗毆,造成社會秩序嚴重混亂的; (四)持械聚眾斗毆的。 聚眾斗毆,致人重傷、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。 第二百三十二條故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。 第二百三十四條故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。 所以,這是一起聚眾斗毆轉(zhuǎn)化的故意傷害致死案件 對于甲方,如果當(dāng)時的情況是雙方互相糾集人手相互斗毆的話,同時構(gòu)成聚眾斗毆,對首要分子和其他積極參加的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;對于乙方,對于首要分子(發(fā)起人糾集者)和致人死亡的直接責(zé)任人,以故意傷害處以處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。對于參與的其他人,以故意傷害處于處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。乙方有自首、主動賠償受害人損失的,可酌情從輕處理。 案例:我曾辦理一起案件:周某與劉某發(fā)生糾紛后,周某叫來張某、黃某等人,劉某亦叫來數(shù)人,雙方發(fā)生群毆,因周某人多,劉某方面人沒有動手,周、黃、張等人遂圍著劉某毆打,其間因喝酒及混亂,周持刀將自己人張某以及劉某均砍成重傷。后周某主動賠償張、劉醫(yī)療損失,張、黃主動賠償劉醫(yī)療損失。一審結(jié)果:以故意傷害,判處周四年,張、黃三年,張上訴,二審維持周四年,改判張、黃三緩四。 該案件中,周、黃、張作為聚眾斗毆的參與者,導(dǎo)致二人重傷(一人系“烏龍傷”),所以按故意傷害定性,因周系初犯偶犯且積極賠償,從輕判四年;黃、張為從犯且積極賠償,得判緩刑,其中張雖被自己人誤傷,同樣要承擔(dān)刑事責(zé)任

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