罪刑法定原則體現(xiàn)了法律的什么原則
《中華人民共和國刑法》第3條規(guī)定:“法律明文規(guī)定為犯罪行為的,依照法律規(guī)定定罪處刑;法律沒有規(guī)定為犯罪行為的,不得定罪處刑。”這一規(guī)定宣告了罪刑法定原則在我國刑法中的法典化,表明我國刑法由偏重于對社會利益的保護(hù)向保護(hù)社會與保障人權(quán)并重轉(zhuǎn)變的價值取向,標(biāo)志著我國刑事與法的一個重大發(fā)展。
目前世界上大多數(shù)國家都實行罪刑法定原則,我國只將罪刑法定原則規(guī)定在刑法中。97年刑法修訂以前,我國憲法規(guī)定法和刑法對于罪刑法定原則都沒有明文規(guī)定,但根據(jù)立法精神,我國刑法是傾向于罪刑法定主義的。97年刑法在第三條中明確規(guī)定了罪刑法定原則,這一規(guī)定無疑是我國刑事立法活動的又能一重大成果。我國刑法典自始自終體現(xiàn)著這一原則,下面從總則與分則兩個方面分別予以闡述。
(一)從總則方面看。刑法規(guī)定了犯罪的概念。97年刑法第13條規(guī)定:“一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家,顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度破壞社會秩序和經(jīng)濟(jì)秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利,以及其它危害社會行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微,危害不大的,不認(rèn)為是犯罪。”這一犯罪的法定概念,從根本上回答了什么行為是犯罪以及為什么這些行為是犯罪的問題,它是劃分罪與非罪的總的標(biāo)準(zhǔn)。這一定義強(qiáng)調(diào)行為的社會危害性是犯罪的本質(zhì)特征,同時又將具有社會危害性的行為規(guī)定為違反刑法的行為,使社會危害性與刑事違法性有機(jī)地統(tǒng)一起來從而使犯罪概念具有以下積極意義;首先在立法者將具有社會危害性的行為有選擇地賦予刑事違法性的屬性,使社會危害性在刑法規(guī)范中得到明確具體的反映,這就是為追究社會危害性的犯罪行為的刑事責(zé)任提供了法律依據(jù),為司法工作人員認(rèn)識危害性起到了指示作用。其次,通過刑事違法性反映社會危害性,應(yīng)以刑法的規(guī)定為準(zhǔn)繩。司法人員只能依法定罪量刑,不能依司法工作人員的好惡而任意出入人罪,這就為無罪的人不受法律追究起到了保障作用。最后,立法者將具有社會危害性的行為確認(rèn)為觸犯刑律的行為,使之在刑法中得到不定的法律評價,這就為人們提供了一張應(yīng)受刑罰的行為的清單,給人們提供了一個行為模式,對人們的行為起著指引作用。
刑法還有對犯罪主體的規(guī)定。刑法第17條規(guī)定:“已滿十六周歲的人犯罪,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任”,“已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的,的應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。”刑法不僅規(guī)定了犯罪主體的刑事責(zé)任年齡,還對精神病人以及醉酒的人的刑事責(zé)任能力作了規(guī)定。刑法第18條規(guī)定:“精神病人在不能辨認(rèn)或不能控制自己行為的時候,造成危害結(jié)果,經(jīng)法定程序鑒定確認(rèn)的,不負(fù)刑事責(zé)任”,“間歇性的精神病人在精神正常的時候犯罪,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任”,“醉酒的人犯罪,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任”,除了對自然人主體進(jìn)行了明確的規(guī)定外,97刑法還規(guī)定單位也可以成為犯罪的主體。刑法第30條:“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。”這樣刑法就為處罰單位犯罪提供了法律依據(jù),解決了因?qū)挝欢ㄗ餆o法可依而不得不不了了之的問題,寸步體現(xiàn)了罪刑法定原則在刑法中的重要地位。
我國刑法對刑罰種類也做了明確規(guī)定。根據(jù)我國刑法規(guī)定刑罰分為主刑和附加刑。其中主刑包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑和死刑。附加刑包括罰金、剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)等。我國刑法不僅規(guī)定了刑罰種類,而且同時對適用某一種的條件作了限制,例如死刑,刑法第48條規(guī)定:“死刑只適用于罪刑極其嚴(yán)重的犯罪分子。”刑法第49條規(guī)定:“犯罪的時候不滿十八周歲的人和審判的時候懷孕的婦女,不適用死刑。”不僅如此,刑法對量刑原則也作了明確規(guī)定。刑法第61條:“對于犯罪分子決定刑罰的時候,應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。”在量刑方法上不僅對量刑的總的原則作了規(guī)定,還對量刑的具體原則作了規(guī)定,(例如未成年人犯罪的量刑原則,防衛(wèi)過當(dāng)、避險過當(dāng)?shù)脑瓌t,犯罪預(yù)備、未遂與中止的量刑原則,主犯、從犯、脅從犯與教唆犯的量刑原則,累犯、自首的量刑原則,等等)。
此外,我國刑法總則對故意犯罪、過失犯罪、刑罰以及具體的刑罰刑罰制度都作了明確規(guī)定,不僅如此,新刑法還廢除了類推制度。這些都是罪刑法定原則在我國刑法中的具體體現(xiàn),此處不再作贅述。
(二)從分則方面看,區(qū)分罪與非罪,此罪與彼罪,光靠犯罪概念是不夠的,要具體區(qū)分罪與非罪,此罪與彼罪離不開犯罪構(gòu)成。總則中規(guī)定了犯罪構(gòu)成的主體要件,而另外三個要件-------主觀方面、客體和客觀方面則須要從分則中才能找出。比如刑法第二百三十二條:“故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。”根據(jù)這一規(guī)定,構(gòu)成本罪,主觀上必須具有犯罪故意,客觀上必須實話了殺人的行為,并且可以推出該行為侵犯了他人的生命權(quán)。再聯(lián)系到刑法總則第17條的有關(guān)規(guī)定可以確定:犯罪主體是年滿十四周歲的具有辨認(rèn)和控制自己行為能力的自然人。根據(jù)上述要件,就可以正確地認(rèn)定故意殺人罪了。不僅如此,上述故意殺人罪的罪狀還規(guī)定了該罪的法定刑。對具體犯罪的法定刑規(guī)定的形式,從各國的立法例來看,存在著三種情況:第一是絕對確定的法定刑;第二是絕對不確定的法定刑;第三是相對確定的法定刑。我國采取的是相對確定的法定刑的立法例,即在法律條文中規(guī)定一定的刑種、幅度,并確定其最高和最低期限。這是目前世界上通行的做法,它體現(xiàn)了相對罪刑法定的精神。
由上而論述可以看出,從什么是犯罪到對犯罪人定罪量刑,我國刑法都作出了明確的規(guī)定,再加上我國廢除了類推制度,可以說基本貫徹了罪刑法定原則。
罪刑法定原則的法典化,將有利于我國刑法立法司法和行刑活動,有利于我國奉行依法治國,保障公民合法權(quán)益和打擊犯罪的政策思想,它標(biāo)志著我國社會主義法制建設(shè)走向成熟與完善的新階段。
罪刑法定原則中的法是指什么法
罪刑法定原則中的法是指的是中華人民共和國刑法。罪刑法定原則的基本含義是法無明文規(guī)定不為罪、法無明文規(guī)定不處罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三條 法律明文規(guī)定為犯罪行為的,依照法律定罪處刑;法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的,不得定罪處刑。
第五條 刑罰的輕重,應(yīng)當(dāng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。
第六條 凡在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪的,除法律有特別規(guī)定的以外,都適用本法。凡在中華人民共和國船舶或者航空器內(nèi)犯罪的,也適用本法。犯罪的行為或者結(jié)果有一項發(fā)生在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的,就認(rèn)為是在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪。
擴(kuò)展資料:
《中華人民共和國刑法》第十三條 一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟(jì)秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪。
第十四條 明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生,因而構(gòu)成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
參考資料來源:百度百科——罪刑法定原則
參考資料來源:中國最高檢——中華人民共和國刑法
根據(jù)《立法法》第8條第4項,關(guān)于犯罪和刑罰的事項只能制定法律,所以這個法是指全國人大和全國人大常委會制定的法
當(dāng)然是刑法及相關(guān)涉及到刑罰的單行法,就是廣義的刑法
罪刑法定原則有哪些派生原則?
罪刑法定原則的派生原則包括四大原則,為以下四點:
(1)絕對禁止適用類推,但是不禁止擴(kuò)大解釋,把刑法的明文規(guī)定作為定罪的唯一根據(jù)。對于法律沒有明文規(guī)定的行為,不能通過類推或者類推解釋以犯罪論處。
(2)絕對禁止適用習(xí)慣法,把成文法作為刑法的唯一淵源。對于刑法上沒有明文規(guī)定的行為,不允許通過適用習(xí)慣法定罪。
(3)絕對禁止刑法溯及既往,把從舊原則作為解決刑法溯及力問題的唯一原則。對于行為的定罪量刑,只能以行為當(dāng)時有效的法律為依據(jù),行為后頒行的新法沒有溯及既往的效力。
(4)絕對禁止法外刑和不定期刑,刑罰的名稱、種類和幅度,都必須由法律加以確定,并且刑期必須是絕對確定的,既不允許存在絕對的不定期刑,也不允許規(guī)定相對的不定期刑。
拓展:
罪刑法定原則的基本含義是法無明文規(guī)定不為罪、法無明文規(guī)定不處罰。即犯罪行為的界定、種類、構(gòu)成條件和刑罰處罰的種類、幅度,均事先由法律加以規(guī)定,對于刑法分則沒有明文規(guī)定為犯罪的行為,不得定罪處罰。
我國1979年刑法沒有明確規(guī)定罪刑法定原則,相反卻在其第79條規(guī)定了有罪類推制度。1997年刑法從完善我國刑事法治、保障人權(quán)的需要出發(fā),明文規(guī)定了罪刑法定原則,并廢止了類推。1997年刑法第3條規(guī)定:“法律明文規(guī)定為犯罪行為的,依照法律定罪處刑;法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的,不得定罪處刑。”這一原則的價值內(nèi)涵和內(nèi)在要求,在刑法中得到了充分的體現(xiàn)。
參考資料:百度百科,罪刑法定原則
禁止有罪類推
禁止重法溯及既往
排斥習(xí)慣法
排斥絕對不定期刑
延伸:罪刑法定原則的思想淵源,可上溯至1215年英國自由大憲章所明確的“適當(dāng)?shù)姆ǘǔ绦颉钡脑瓌t,而后,罪刑法定思想逐漸與西歐近代啟蒙思想相結(jié)合,形成一種與當(dāng)時封建刑法擅斷相抗衡的一種思潮,廣為傳播,并以三權(quán)分立學(xué)說和心理強(qiáng)制說作為其理論基礎(chǔ)。
禁止有罪類推;禁止重罪溯及既往;排斥習(xí)慣法;排斥絕對不定期刑——這幾個都算。
哪些符合罪刑法定原則
您好,罪刑法定原則的具體要求是:
(1)禁止溯及既往(事前的罪刑法定),是指犯罪及其懲罰必須在行為前預(yù)先規(guī)定,刑法不得對在其公布、施行前的行為進(jìn)行追溯適用。這一要求也被稱為禁止事后法。罪刑法定原則禁止不利于行為人的溯及既往,但允許有利于行為人的溯及既往。
(2)排斥習(xí)慣法(成文的罪刑法定)。根據(jù)預(yù)測可能性原理,罪刑規(guī)范應(yīng)當(dāng)具有明確性、穩(wěn)定性。刑事司法應(yīng)當(dāng)以成文法為準(zhǔn),排斥習(xí)慣法。
(3)禁止類推解釋(嚴(yán)格的罪刑法定)。類推解釋,是指對于法律沒有明文規(guī)定的行為,適用有類似規(guī)定的其他條文予以處罰。類推解釋實際上是對事先在法律上沒有規(guī)定要處罰的行為進(jìn)行處罰,屬于司法恣意地對國民的行動自由進(jìn)行壓制。刑罰是最嚴(yán)厲的制裁措施,因此,對刑法的適用應(yīng)嚴(yán)格適用,而不能類推適用;對刑法的解釋也應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格解釋,而不能類推解釋。
(4)刑罰法規(guī)的適當(dāng),包含刑法明確性、禁止不確定刑和禁止處罰不當(dāng)罰的行為三項內(nèi)容(確定的罪刑法定)。刑法明確性,是指刑法條文應(yīng)當(dāng)清楚明確,使人能夠了解什么是犯罪行為,讓人具有判斷可能性。禁止不確定刑,是指刑罰應(yīng)當(dāng)規(guī)定得清晰確定。刑罰越不確定,越容易被濫用。禁止處罰不當(dāng)罰的行為,是指由于刑罰是最嚴(yán)厲的制裁措施,刑罰的適用應(yīng)保持補(bǔ)充性、謙抑性,適用范圍應(yīng)當(dāng)合理適當(dāng)。
如能給出詳細(xì)信息,則可作出更為周詳?shù)幕卮稹?/div>
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