我想請問為什么有些專利號國家代碼那里是“wo”,這不是表示“世界專利組織”嗎?那這樣的專利號是什么意思
非常感謝!!WO 代表世界知識產權組織(Would Intellectual Property Organization,WIPO)表示該專利經PCT 條約。
該組織主要職能是負責通過國家間的合作促進對全世界知識產權的保護,管理建立在多邊條約基礎上的關于專利、商標和版權方面的23個聯盟的行政工作,并辦理知識產權法律與行政事宜。
凡是通過 PCT(專利合作條約)途徑進行的專利申請,國際公開后都是 WO 開頭的。后續階段中,該 PCT 申請可以根據申請人的選擇進入各個國家階段。
專利號的意思是由 WIPO 進行登記,可以在多個國家進行專利申請,標 WO 專利號,更多的是用于同族專利檢索。
擴展資料:
中國于1980年6月3日加入該組織,成為它的第90個成員國。中國1985年加入保護工業產權的巴黎公約,1989年加入商標國際注冊的馬德里協定,1992年10月加入保護文學藝術品伯爾尼公約,1994年1月1日加入專利合作條約。至1999年1月,中國共加入了該組織管轄的12個條約。
2003.10.01啟用的最新專利申請號編號形式(共12位數字,加上一個小數點):
申請年號+專利申請種類+申請順序號+計算機校驗位。
前4位數字表示申請年號,第5位數字表示申請種類:
1= 發明專利申請;
2= 實用新型專利申請;
3= 外觀設計專利申請;
8= 進入中國國家階段的 PCT 發明專利申請;
9= 進入中國國家階段的 PCT 實用新型專利申請。
參考資料:百度百科-世界知識產權組織
參考資料:百度百科-專利號
不是的,WO代表世界知識產權組織(Would Intellectual Property Organization,WIPO)表示該專利經PCT條約,由WIPO進行登記,然后在多個國家進行專利申請了,標WO專利號,更多的是用于同族專利檢索。
凡是通過PCT(專利合作條約)途徑進行的專利申請,國際公開后都是WO開頭的。后續階段中,該PCT申請可以根據申請人的選擇進入各個國家階段。
擴展資料:
專利號的查詢——讀懂專利申請編號的含義
2003年以前專利申請號編號形式(8位數字加上一個小數點)
申請年號+專利申請種類+申請順序號
前2位數字表示申請年號,第3位數字中:
1= 發明專利申請
2= 實用新型專利申請
3= 外觀設計專利申請
8= 進入中國國家階段的PCT發明專利申請
9= 進入中國國家階段的PCT實用新型專利申請。
后5位數字為申請順序號。
小數點后面一位數是計算機的校驗碼,是用前8位數依次與2、3、4、5、6、7、8、9相乘,將它們的乘積相加所得之和,用11除后所得的余數。當余數大于等于10時,用x表示。
例如,揚子冰箱液體排放裝置的專利號為ZL88201465.X,即該專利是1988年申請的第1465件實用新型專利。
2003.10.01啟用的最新專利申請號編號形式(共12位數字,加上一個小數點)
申請年號+專利申請種類+申請順序號+計算機校驗位
前4位數字表示申請年號,第5位數字表示申請種類:
1= 發明專利申請
2= 實用新型專利申請
3= 外觀設計專利申請
8= 進入中國國家階段的PCT發明專利申請
9= 進入中國國家階段的PCT實用新型專利申請
參考資料來源:百度百科--專利號
不是,WO代表世界知識產權組織(Would Intellectual Property Organization,WIPO)表示的是該專利經PCT的條約。此條約由WIPO進行登記,然后在多個國家進行專利申請了,更多的是用于同族專利檢索。
凡是通過PCT(專利合作條約)途徑進行的專利申請,國際公開后都是WO開頭的。后續階段中,該PCT申請可以根據申請人的選擇進入各個國家階段。
擴展資料:
中國的知識產權保護立法也取得了長足的進步:
1、專利法。我國專利法自1985年4月1日施行。依法建立的專利制度保護發明創造專利權。發明創造包括發明、實用新型和外觀設計等。
2、商標法。我國商標法自1983年3月施行。1993年2月22日進行了修正,擴大了商標的保護范圍,除商品商標外,增加了服務商標注冊和管理的規定;在形式審查中增加了補正程序,在實質審查中建立了審查意見書制度。
3、著作權法。我國著作權法自1991年6月1日起施行。2001年10月進行了第一次修正,2010年2月26日進行了第二次修正。
4、計算機軟件保護條例。2002年1月1日實行《計算機軟件保護條例》。
5、植物新品種保護制度。我國植物新品種保護條例自1997年10月1日起施行。
《中華人民共和國民法通則》中規定了6種知識產權類型,即著作權、專利權、商標權、發現權、發明權和其他科技成果權,并規定了知識產權的民法保護制度。
《中華人民共和國刑法》中,也在第七節,以八條的篇幅,確定了知識產權犯罪的有關內容,從而確定了中國知識產權的刑法保護制度。此外,《中華人民共和國專利法》、《商標法》、《著作權法》、《發明獎勵條例》等單行法和行政法規也都對相關的知識產權作了規定。
參考資料鏈接:百度百科--世界知識產權組織
WO代表世界知識產權組織(Would Intellectual Property Organization,WIPO)
表示該專利經PCT條約,由WIPO進行登記,然后在多個國家進行專利申請了
標WO專利號,更多的是用于同族專利檢索
WO開頭的專利文獻確實世界知識產權組織公布的文獻。
凡是通過PCT(專利合作條約)途徑進行的專利申請,國際公開后都是WO開頭的。后續階段中,該PCT申請可以根據申請人的選擇進入各個國家階段。
什么是國際專利
我的理解,你說的國際專利,是不是指涉外專利,就是向別的國家申請的專利。
向每個國家申請專利成功后,所獲得的專利證書都是由該國家的知識產權部門頒發;
沒有哪一個專利證書是拿到后在全世界通用的,你的專利技術要在哪些國家受保護就必須向這些國家遞交專利申請;
希望采納
一、國際專利是申請人就一項發明創造在《專利合作條約》(簡稱PCT)締約國獲得專利保護時,按照規定的程序向某一締約國的專利主管部門提出的專利申請。
過去要在數國獲得專利保護,必須向每個國家逐一辦理專利申請,程序和手續都十分繁瑣。為解決這一問題,1970年6月19日由美、英、法、德、日等國在美國華盛頓舉行了外交會議,簽訂了《專利合作條約》。截至2014年5月,其成員國已達85個。也就是說,申請人提交一項國際申請,在85國均有效。PCT的宗旨是通過簡化國際專利申請的手續、程序,強化對發明的法律保護,促進國際間的科技進步和經濟發展。
二、國際專利申請前需先通過檢索一下是否有類似專利,如無則可以準備資料開始國際專利申請。
對上句解釋如下:首先,國際專利是不存在的,準確名稱應為“專利的國際申請”。其次,上句想要表達的意思是,《專利合作條約》(簡稱PCT)締約國的國民想要對某一技術向《專利合作條約》(簡稱PCT)締約國中的一個或多個國家申請獲得專利保護時,可以按照《專利合作條約》所規定的程序,向《專利合作條約》所指定的受理單位或國際局,遞交指定語種的申請文件,這一個遞交程序就視為已經在所有的《專利合作條約》締約國遞交了專利申請。中國國家知識產權局專利局是該條約制定的受理單位,中文也是該條約指定的語種,因此,中國人可以用中文在中國國家知識產權局遞交“專利的國際申請”。具體哪些國家和那些語種是被指定的,需要隨時關注最新的指定名單。
過去要在數國獲得專利保護,必須向每個國家逐一辦理專利申請,程序和手續都十分繁瑣。為解決這一問題,1970年6月19日由美、英、法、德、日等國在美國華盛頓舉行了外交會議,簽訂了《專利合作條約》。截至2014年5月,其成員國已達85個。也就是說,申請人提交一項國際申請,在85國均有效。PCT的宗旨是通過簡化國際專利申請的手續、程序,強化對發明的法律保護,促進國際間的科技進步和經濟發展。
需要注意的是,此程序僅僅是簡化了申請階段,但并未包括審查和授權階段。也就是說,部分人基于“國際專利”這一概念而建立的,只要遞交一次申請就在所有國家都獲得了專利保護的想法是錯誤的。
國際申請分為國際和國內兩個階段。國際階段包括國際申請的受理、公開、檢索和初步審查。國內階段主要包括指定國或選定國對國際申請授權審查及其它有關事務的辦理。
國際專利是申請人就一項發明創造在《專利合作條約》(簡稱PCT)締約國獲得專利保護時,按照規定的程序向某一締約國的專利主管部門提出的專利申請。
過去要在數國獲得專利保護,必須向每個國家逐一辦理專利申請,程序和手續都十分繁瑣。為解決這一問題,1970年6月19日由美、英、法、德、日等國在美國華盛頓舉行了外交會議,簽訂了《專利合作條約》。截至2014年5月,其成員國已達85個。也就是說,申請人提交一項國際申請,在85國均有效。PCT的宗旨是通過簡化國際專利申請的手續、程序,強化對發明的法律保護,促進國際間的科技進步和經濟發展。
國際專利是申請人就一項發明創造在《專利合作條約》(簡稱PCT)締約國獲得專利保護時,按照規定的程序向某一締約國的專利主管部門提出的專利申請
一項發明創造除在本國得到專利權,還想在其它國家或地區得到專利保護,則必須將該專利在想要得到專利保護的國家或地區提出專利申請,授予專利權的權利屬于該國家或地區的專利管理部門。申請人可以按巴黎公約原則向外國提出專利申請,即申請人需向他所要尋求保護的每個國家或地區提交一份單獨的專利申請;或者,根據PCT的規定,申請人在一個地方、以一種文字提交一份申請(國際申請)可以在幾個國家生效,以代替分別提交幾份國家和/或地區專利申請。
根據巴黎公約的專利獨立原則,專利權具有地域性,其特點是指一個國家依照其本國專利法授予的專利權僅在該國法律管轄的范圍有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利權不承擔保護的義務。所以美國專利在中國不能得到保護。如果要將美國專利在中國應用,建議您檢索是否已有相關的中國專利、其他外國專利在中國獲得專利權或進行了專利申請,以免您在中國境內使用該美國專利時構成侵權。
專利是什么意思
要完整解釋專利維持是指在專利法定保護期內,專利權人依法向專利行政部門繳納規定數量維持費使得專利繼續有效的過程。專利維持時間是指專利從申請日或者授權之日至無效、終止、撤銷或屆滿之日的實際時間。不同國家或地區專利法對專利維持時間起算時間不同,有的是從申請日算起,有的是從授權日算起,我國專利維持時間是從專利申請日開始起算。專利維持的作用在于:首先,專利維持時間是評價專利維持制度優劣和反映專利制度運行績效的關鍵指標之一。其次,專利維持時間反映創新主體的專利運用和管理能力。再次,專利維持時間反映一個國家或者地區的技術創新能力。法律依據:《中華人民共和國專利法》第四十四條有下列情形之一的,專利權在期限屆滿前終止:(一) 沒有按照規定繳納年費的;(二) 專利權人以書面聲明放棄其專利權的。專利權在期限屆滿前終止的,由國務院專利行政部門登記和公告。
專利就是指的專利權人對他作出的發明創造享有的獨占的權利。專利一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法征得專利權人的授權或許可。
專利就是指的專利權人對他作出的發明創造享有的獨占的權利。專利一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法征得專利權人的授權或許可。
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專利
專利(patent)一詞來源于拉丁語Litterae patentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明,后來指英國國王親自簽署的獨占權利證書。專利是世界上最大的技術信息源,據實證統計分析,專利包含了世界科技信息的90%-95%。
專利的含義
從字面上講,“專利”即是指專有的利益和權利。 專利的分析概述: 如此巨大的信息資源遠未被人們充分地加以利用。事實上,對企業組織而言,專利是企業的競爭者之間惟一不得不向公眾透露而在其他地方都不會透露的某些關鍵信息的地方。因此,企業競爭情報的分析者,通過細致、嚴密、綜合、相關的分析,可以從專利文獻中得到大量有用信息,而使公眾的專利資料為本企業所用,從而實現其特有的經濟價值。 在我國,專利的含義有兩種: 1、口語中的使用,僅僅指的是獨占。例如“這僅僅是我的專利”。 2、知識產權中的三重意思,比較容易混淆。 第一:專利權的簡稱,指專利權人對發明創造享有的專利權,即國家依法在一定時期內授予發明創造者或者其權利繼受者獨占使用其發明創造的權利,這里強調的是權利。專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法征得專利權人的授權或許可。 第二:指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可并在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。“專利”在這里具體指的是技術方法——受國家法律保護的技術或者方案。(所謂專有技術,是享有專有權的技術,這是更大的概念,包括專利技術和技術秘密。某些不屬于專利和技術秘密的專業技術,只有在某些技術服務合同中才有意義。)專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格后向專利申請人授予的該國內規定的時間內對該項發明創造享有的專有權,并需要定時繳納年費來維持這種國家的保護狀態。 第三:指專利局頒發的確認申請人對其發明創造享有的專利權的專利證書或指記載發明創造內容的專利文獻,指的是具體的物質文件。 需要注意的是,日常生活中,人們通常會把“專利”和“專利申請”兩個概念混淆使用,比如有些人在其專利申請尚未授權的時候即聲稱自己有專利。其實,專利申請在獲得授權前,只能稱為專利申請,如果其能最終獲得授權,則可以稱為專利并對其所請求保護的技術范圍擁有獨占實施權,如果其最終未能獲得專利授權,則永遠沒有成為專利的機會了,也就是說,他雖然遞交了專利申請,但并未就其所請求保護的技術范圍獲得獨占實施權。很明顯,這兩個概念所代表的兩種結果之間的差距是巨大的。 這里,專利前兩個意思雖然意義不同,但都是無形的,第三個意思才是指有形的物質。“專利”這個詞語可以僅僅指其中一個意思,或者包含兩個以上的意思,具體情況必須聯系上下文來看。對“專利”這一概念,生活中人們一般籠統地認為:它是由專利機構依據發明申請所頒發的一種文件,由這種文件敘述發明的內容,并且產生一種法律狀態,即該獲得專利的發明在一般情況下只有得到專利所有人的許可才能利用(包括制造、使用、銷售和進口等)。 由于專利涉及到赤裸裸的利益,世界各國專利相關的知識、法律和規定相當地多而且細致甚至于各不相同,要了解各個細節可通過查詢相關具體法律、條文或者國際條約,另外請見參考資料。 值得注意的是,專利的兩個最基本的特征就是“獨占”與“公開”,以“公開”換取“獨占”是專利制度最基本的核心,這分別代表了權利與義務的兩面。“獨占”是指法律授予技術發明人在一段時間內享有排他性的獨占權利;“公開”是指技術發明人作為對法律授予其獨占權的回報而將其技術公之于眾,使社會公眾可以通過正常渠道獲得有關專利信息。據世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization ,WIPO)的有關統計資料表明,全世界每年90%—95%的發明創造成果都可以在專利文獻中查到,其中約有70%的發明成果從未在其他非專利文獻上發表過,科研工作中經常查閱專利文獻,不僅可以提高科研項目的研究起點和水平,而且還可以節約60%左右的研究時間和40%左右的研究經費。 專利的含義 專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格后向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。 專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法征得專利權人的同意或許可。 一個國家依照其專利法授予的專利權,僅在該國法律的管轄的范圍內有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利權不承擔保護的義務,如果一項發明創造只在我國取得專利權,那么專利權人只在我國享有獨占權或專有權。 專利權的法律保護具有時間性,中國的發明專利權期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權期限為十年,均自申請日起計算。 專利(patent)一詞來源于拉丁語Litterae patentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明。對“專利”這一概念,目前尚無統一的定義,其中較為人們接受并被我國專利教科書所普遍采用的一種說法是:專利是專利權的簡稱。它是由專利機構依據發明申請所頒發的一種文件。這種文件敘述發明的內容,并且產生一種法律狀態,即該獲得專利的發明在一般情況下只有得到專利所有人的許可才能利用(包括制造、使用、銷售和進口等),專利的保護有時間和地域的限制。我國專利法將專利分為三種,即發明、實用新型和外觀設計。 專利號一定是ZL開頭 專利的兩個最基本的特征就是“獨占”與“公開”,以“公開”換取“獨占”是專利制度最基本的核心,這分別代表了權利與義務的兩面。“獨占”是指法律授予技術發明人在一段時間內享有排他性的獨占權利;“公開”是指技術發明人作為對法律授予其獨占權的回報而將其技術公之于眾人,使社會公眾可以通過正常的渠道獲得有關專利技術的信息。 據世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization ,WIPO)的有關統計資料表明,全世界每年90%—95%的發明創造成果都可以在專利文獻中查到,其中約有70%的發明成果從未在其他非專利文獻上發表過,科研工作中經常查閱專利文獻,不僅可以提高科研項目的研究起點和水平,而且還可以節約60%左右的研究時間和40%左右的研究經費。
專利的含義 專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格后向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。 專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法征得專利權人的同意或許可。 一個國家依照其專利法授予的專利權,僅在該國法律的管轄的范圍內有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利權不承擔保護的義務,如果一項發明創造只在我國取得專利權,那么專利權人只在我國享有獨占權或專有權。 專利權的法律保護具有時間性,中國的發明專利權期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權期限為十年,均自申請日起計算。 專利(patent)一詞來源于拉丁語Litterae patentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明。對“專利”這一概念,目前尚無統一的定義,其中較為人們接受并被我國專利教科書所普遍采用的一種說法是:專利是專利權的簡稱。它是由專利機構依據發明申請所頒發的一種文件。這種文件敘述發明的內容,并且產生一種法律狀態,即該獲得專利的發明在一般情況下只有得到專利所有人的許可才能利用(包括制造、使用、銷售和進口等),專利的保護有時間和地域的限制。我國專利法將專利分為三種,即發明、實用新型和外觀設計。 專利號一定是ZL開頭 專利的兩個最基本的特征就是“獨占”與“公開”,以“公開”換取“獨占”是專利制度最基本的核心,這分別代表了權利與義務的兩面。“獨占”是指法律授予技術發明人在一段時間內享有排他性的獨占權利;“公開”是指技術發明人作為對法律授予其獨占權的回報而將其技術公之于眾人,使社會公眾可以通過正常的渠道獲得有關專利技術的信息。 據世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization ,WIPO)的有關統計資料表明,全世界每年90%—95%的發明創造成果都可以在專利文獻中查到,其中約有70%的發明成果從未在其他非專利文獻上發表過,科研工作中經常查閱專利文獻,不僅可以提高科研項目的研究起點和水平,而且還可以節約60%左右的研究時間和40%左右的研究經費。
[編輯本段]我國專利的種類
1、發明專利 我國《專利法》第二條第一款對發明的定義是:“發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。” 所謂產品是指工業上能夠制造的各種新制品,包括有一定形狀和結構的固體、液體、氣體之類的物品。所謂方法是指對原料進行加工,制成各種產品的方法。發明專利并不要求它是經過實踐證明可以直接應用于工業生產的技術成果,它可以是一項解決技術問題的方案或是一種構思,具有在工業上應用的可能性,但這也不能將這種技術方案或構思與單純地提出課題、設想相混同,因單純地課題、設想不具備工業上應用地可能性。 2、實用新型專利 我國《專利法》第二條第二款對實用新型的定義是:“實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。”同發明一樣,實用新型保護的也是一個技術方案。但實用新型專利保護的范圍較笮,它只保護有一定形狀或結構的新產品,不保護方法以及沒有固定形狀的物質。實用新型的技術方案更注重實用性,其技術水平較發明而言,要低一些,多數國家實用新型專利保護的都是比較簡單的、改進性的技術發明,可以稱為"小發明"。 3、外觀設計專利 我國《專利法》第二條第三款對外觀設計的定義是:“外觀設計是指對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。”并在《專利法》第二十三條對其授權條件進行了規定,“授予專利權的外觀設計,應當不屬于現有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前想國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公公告的專利文件中。”,相對于以前的專利法,最新修改的專利法對外觀設計的要求提高了。 外觀設計與發明、實用新型有著明顯的區別,外觀設計注重的是設計人對一項產品的外觀所作出的富于藝術性、具有美感的創造,但這種具有藝術性的創造,不是單純的工藝品,它必須具有能夠為產業上所應用的實用性。外觀設計專利實質上是保護美術思想的,而發明專利和實用新型專利保護的是技術思想;雖然外觀設計和實用新型與產品的形狀有關,但兩者的目的卻不相同,前者的目的在于使產品形狀產生美感,而后者的目的在于使具有形態的產品能夠解決某一技術問題。例如一把雨傘,若它的形狀、圖案、色彩相當美觀,那么應申請外觀設計專利,如果雨傘的傘柄、傘骨、傘頭結構設計精簡合理,可以節省材料又有耐用的功能,那么應申請實用新型專利。
[編輯本段]專利的特點
專利屬于知識產權的一部分,是一種無形的財產,具有與其他財產不同的特點。 (1)排他性。它是指同一發明在一定的區域范圍內,其他任何人未經許可都不能對其進行制造、使用和銷售等,否則屬于侵權行為。專利實際上并不具有嚴格的獨占性。 (2)區域性。區域性是指專利權是一種有區域范圍限制的權利,它只有在法律管轄區域內有效。除了在有些情況下,依據保護知識產權的國際公約,以及個別國家承認另一國批準的專利權有效以外,技術發明在哪個國家申請專利,就由哪個國家授予專利權,而且只在專利授予國的范圍內有效,而對其他國家則不具有法律的約束力,其他國家不承擔任何保護義務。但是,同一發明可以同時在兩個或兩個以上的國家申請專利,獲得批準后其發明便可以在所有申請國獲得法律保護。 (3)時間性。時間性是指專利只有在法律規定的期限內才有效。專利權的有效保護期限結束以后,專利權人所享有的專利權便自動喪失,一般不能續展。發明便隨著保護期限的結束而成為社會公有的財富,其他人便可以自由地使用該發明來創造產品。專利受法律保護的期限的長短由有關國家的專利法或有關國際公約規定。目前世界各國的專利法對專利的保護期限規定不一。(知識產權協定)第三十三條規定專利“保護的有效期應不少于自提交申請之日起的第二十年年終”。 (4)實施性。除美國等少數幾個國家外,絕大多數國家都要求專利權人必須在一定期限內,在給予保護的國家內實施其專利權,即利用專利技術制造產品或轉讓其專利。 專利實際上就是個人或企業與國家簽訂的一個特殊的合同,個人和企業的代價是公開技術,國家的代價是允許一定時間的壟斷經營權利。 (5)獨占性。獨占性是指指專利權人依法對其發明創造享有的排他性權利。
[編輯本段]專利相關小知識
1、“優先權”的含義是什么? 優先權原則源自1883年簽訂的保護工業產權巴黎公約,目的是為了便于締約國國民在其本國提出專利或者商標申請后向其他締約國提出申請。所謂“優先權”是指,申請人在一個締約國第一次提出申請后,可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護,其在后申請可在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。換句話說,在一定期限內,申請人提出的在后申請與其他人在其首次申請日之后就同一主題所提出的申請相比,享有優先的地位,這就是優先權一詞的由來。 2、申請日有什么重要性? 根據《專利法》第二十八條的規定,國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日。如果申請文件是郵寄的,以寄出的郵戳日為申請日。申請日在法律上具有十分重要的意義:它確定了提交申請時間的先后,按照先申請原則,在有相同內容的多個申請時,申請的先后決定了專利權授予誰;它確定了對現有技術的檢索時間界限,這在審查中對決定申請是否具有專利性關系重大;申請日是審查程序中一系列重要期限的起算日。 3、授予專利權的實質條件是什么? 《專利法》第二十二條規定:授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。 新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。 創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。 實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。 所以,具備新穎性、創造性和實用性是授予發明和實用新型專利權的實質性條件。 同時, 《專利法》第二十三條規定:授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。這是授予外觀設計專利權的實質性條件。
[編輯本段]4、專利申請流程
(1) 發明專利的申請流程 申請->初步審查->公開->實質審查->授予專利權 (2)實用新型和外觀設計的申請流程 申請->初步審查->授予專利權
[編輯本段]5、專利申請的受理機關
國家知識產權局是我國唯一有權接受專利申請的機關。國家知識產權局在全國26個城市設有代辦處,受理專利申請文件,代收各種專利費用。
[編輯本段]6、申請專利應當提交的文件
申請專利時提交的法律文件必須采用書面形式,并按照規定的統一格式填寫。申請不同類型的專利,需要準備不同的文件。 (1)申請發明專利的,申請文件應當包括:發明專利請求書、說明書(必要時應當有附圖)、權利要求書、摘要及其附圖各一式兩份。 (2)申請實用新型專利的,申請文件應當包括:實用新型專利請求書、說明書、說明書附圖、權利要求書、摘要及其附圖各一式兩份。 (3)申請外觀設計的,申請文件應當包括:外觀設計專利請求書、圖片或者照片,各一式兩份。要求保護色彩的,還應當提交彩色和黑白的圖片或者照片各一份。如對圖片或照片需要說明的,應當提交外觀設計簡要說明一式兩份。
申請專利的費用
1、申請專利委托代理時,申請人需要交納代理費和官費。 2、代理費數額依據申請所屬技術領域的難易程度和工作量大小由申請人與代理機構協商后確定。 3、官費是交給國家知識產權局的費用。首筆官費包括申請費和發明申請審查費,數額(人民幣)為:發明專利申請費950元(含印刷費50元);實用新型專利申請費500元; 4、外觀設計專利申請費500元;發明申請審查費2500元。 5、要獲得并保持專利,申請人還需要在申請后的若干年內向專利局交納專利年費等費用。 6、專利局可以就某些費用(申請費、發明申請審查費、發明申請維持費、復審費和授權后三年的年費五項)對確有困難的申請人實行減緩。申請人為單位的,可減緩上述費用的70%,申請人為個人的,可減緩上述費用的85%。
申請專利的途徑
途徑1:查新-熟悉專利基礎知識-撰寫專利文件(可找別人代寫)-遞交申請,國家知識產權局,同時交費。 途徑2:查新-找專利代理-交費。 職務發明與非職務發明是怎樣界定的? 我國《專利法》第六條規定:“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權人。 非職務發明創造,申請專利的權利屬于發明人或者設計人;申請被批準后,該發明人或者設計人為專利權人。 利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。” 《專利法》第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造,是指: (1)在本職工作中做出的發明創造; (2)履行本單位交付的本職工作之外的任務所做出的發明創造; (3)退職、退休或者調動工作后1年內做出的,與其在原單位承擔的本職工作或者單位分配的任務有關的發明創造。 《專利法》第六條所稱本單位,包括臨時工作單位;《專利法》第六條所稱本單位的物質技術條件,是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。 如何確定專利申請是否需要保密審查? 根據《專利法》第四條的規定,涉及國家安全或者重大利益的發明創造,需要按照有關規定申請保密專利。一般而言,涉及國家安全的發明創造主要是指國防專用或者對國防有重大價值的發明創造;涉及國家重大利益的發明創造是指涉及國家安全以外的其他重大利益的發明創造。這些發明創造的公開會影響國家的防御能力,損害國家的政治、經濟利益或削弱國家的經濟、科技實力。對于軍民兩用的發明創造,申請人如果希望其發明能夠推廣應用,就不宜申請保密專利。申請保密專利的發明創造不包括實用新型和外觀設計。 什么是專利先用權 先用權,是指某項發明創造在專利人提出專利申請前,如果另一發明人已經在制造相同產品或使用相同方法,或已經作好制造、使用的必要準備的,法律允許其不受專利權人專用權的限制,仍有權在原有的范圍內繼續制造或使用該發明創造。先用權適用的前提是兩個以上發明人或單位分別獨立地完成相同的發明,其中一人取得了專利權,其他人因未申請或晚申請沒有獲得專利權的情形,享有優先權的條件是,另一個發明人在申請人提出申請之日前,已經制造相同產品或使用相同方法,或者已為制造或使用作好必要準備,并且這種使用不構成公開使用。優先權的實施旨在保護相同發明中沒有專利權的發明人的最低利益。 專利代理機構年檢辦法 第一條 為了加強對專利代理機構的管理,規范專利代理行為,保障當事人的合法權益,引導專利代理行業健康有序地發展,根據《專利代理條例》及有關規定制定本辦法。 第二條 中國專利局對專利代理機構的執業資格、業務狀況和執業紀律等事項進行年檢。 專利管理機關和中華全國專利代理人協會依本辦法做好相應工作。 第三條 凡經中國專利局批準設立或開辦業務的專利代理機構均應參加年檢。 中國專利局對通過年檢的專利代理機構予以年檢注冊。 第四條 專利代理機構年檢內容包括: (一)專利代理機構執業資格及主要登記事項; (二)專利代理機構業務開展情況; (三)專利代理機構執業紀律情況; (四)專利代理機構財務審計情況; (五)專利代理人情況; (六)專利代理人培訓情況; (七)應當年檢的其他內容。 第五條 專利代理機構應當提交下列年檢材料: (一)專利代理機構年檢登記表; (二)專利代理機構工作報告; (三)專利代理機構注冊證副本; (四)專利代理人工作證; (五)審計報告; (六)其它需要提交的文件。 第六條 專利代理機構工作報告應當全面反映兩年內專利代理機構的業務活動、執業紀律、內部管理以及其他需要報告的事項。 第七條 各省、自治區、直轄市專利管理機關(以下簡稱地方專利管理機關)應當結合本地區實際情況,組織落實專利代理機構年檢工作。 第八條 專利代理機構應當按照規定認真填寫《專利代理機構年檢登記表》并備齊有關材料,負責人應對材料內容予以審查并作出機構自檢鑒定,及時報送地方專利管理機關。 第九條 涉外專利代理機構的年檢材料直接報送中國專利局。 第十條 地方專利管理機關對專利代理機構的年檢材料進行審查并簽署意見,也可以根據需要對材料內容進行核實。簽署意見后的年檢材料應當及時上報中國專利局。 第十一條 中國專利局委托中華全國專利代理人協會對專利代理人的職業道德、執業紀律、業務培訓等事項進行年檢。 中華全國專利代理人協會對通過年檢的專利代理人的工作證加蓋“年檢”章,并將專利代理人年檢情況報中國專利局。 第十二條 中國專利局對上報的專利代理機構年檢材料按照規定進行審查。必要時,中國專利局可以對專利代理機構進行核查。通過年檢的專利代理機構由中國專利局在專利代理機構注冊證副本上加蓋“年檢”章。 第十三條 未通過年檢的專利代理機構由中國專利局根據情況作出警告、撤銷的處罰。 第十四條 無正當理由逾期不參加年檢的專利代理機構視為未通過年檢。 第十五條 首次參加年檢的專利代理機構,通過年檢后領取專利代理機構注冊證副本和專利代理機構標識牌。 第十六條 對專利代理機構年檢每兩年一次。年檢時間為年檢年度的2月1日至6月30日。 第十七條 中國專利局應當將專利代理機構年檢結果予以公告。 第十八條 本辦法由中國專利局負責解釋。 第十九條 本辦法自公布之日起實施。 本條例自1991年4月1日起施行。1985年9月4日國務院批準,同年9月12日中國專利局發布的《專利代理暫行規定》同時廢止。
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