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專利申請保護的范圍是什么,專利申請保護有哪些范圍?(專利保護的范圍有哪些)

首頁 > 知識產權2023-12-31 02:46:51

專利范圍包括哪些

法律主觀:

發明專利是指前所未有、獨創、新穎和實用的專利技術或方法;它在實用新型專利、發明專利及外觀專利三種專利類型中的技術含量及價值是最高的,因此發明專利的保護期是最長的(保20年)。發明專利包括產品專利和方法專利兩大類。1、產品發明產品發明,是指用發明人所提供的解決特定問題的技術方案直接生產的產品,如電燈、電話、機器、設備、儀器儀表、新的合金物質等發明。沒有經過人力的加工、屬于自然狀態的物質不是產品發明,如天然寶石、礦物質等。產品發明取得專利權后,稱為產品專利,產品專利只保護產品本身,不保護該產品的制造方法。2、方法發明方法發明,是指為制造產品或者解決某個技術問題而創造的操作方法和技術過程。此處的“方法”,可以是化學方法、機械方法、通訊方法以及工藝規定的順序所描述的方法。比如造紙方法、煉鋼方法、印刷方法、通訊方法等。方法發明取得專利權后,稱為方法專利。我國專利法規定,方法專利的保護延及到進口或者在我國境內使用或者銷售的用該方法直接獲得的產品。這意味著未經方法發明專利權人的許可,任何單位或者個人不得使用其專利方法以及使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產品。關于發明,還有一種更細化的分類方法:1、首創性發明首創性發明又稱開拓性發明。這是指一種全新的技術解決方案,在中外技術史上從未有過先例,此發明為人類科學技術的發展開創了新的里程碑,是絕對新穎的發明。比如在人類的發明史上留下輝煌足跡的指南針、印刷術、蒸汽機、電燈、電話等發明就屬于首創性發明。2、改進性發明改進性發明是指在現有技術的基礎上,在保持其獨特性質的前提下,又改善了其性能并使之具有新的功效的改進技術方案。與首創性發明相比,改進性發明對前人的技術成果的依賴性較強。絕大多數發明都屬于改進性發明。3、組合性發明組合性發明是指把已知的某些技術特征進行新的組合,以達到新的目的的一種技術解決方案。比如將發動機、輪胎、車廂、方向盤組合成一種交通工具,使組合的結果產生了與原來的四個部件的單獨特征完全不同的技術效果。組合性發明在科學技術日益發達的現代社會更顯得重要和不可缺少。原有產品或者方法的重新組合,原有工藝的變通使用,有時能夠產生意想不到的效果,甚至能把現有技術提高到一個新階段。4、應用性發明應用性發明是指將某一技術領域里的公知技術,應用于一個新的領域而產生的發明。這種新的應用也能夠產生意向不到的技術效果。比如洗衣粉是一種眾所周知的洗滌劑,有人研究了洗衣粉的某個特性,把洗衣粉用在畜牧業上,作為飼料添加來喂豬,可以達到催肥的目的。洗衣粉的這種新用途就是應用性發明。5、選擇性發明選擇性發明是指從許多公開的技術方案中選出某一技術方案的發明。選擇性發明是化學領域中常見的一種發明形式。比如,在標準大氣壓下,50°~100°C時,A物質的產量通常是恒定增加的,但根據進一步的實驗表明,如果設定在70°~80°C時,A物質的產量有明顯的大幅度增長。這種發明就是在很寬的溫度限制范圍內做出的選擇性發明。值得注意的是,一些專利申請人想把自己的發明創造的專利保護范圍劃得很寬,而又沒有足夠的實施例加以支持,很容易被他人在原發明的基礎上做出選擇發明。以上對發明專利所作的介紹稍微多一點、復雜一點,但卻是十分必要的,因為在我國專利法規定的保護對象中,對發明的要求是最高、最嚴格的,一項發明創造能夠通過國務院專利行政部門的嚴格審查取得發明專利權而不是實用新型或者外觀設計專利權,是相當困難的。所以,在我國的專利申請中,申請發明專利的比例比較小,只占全部申請量的百分之十幾。

法律客觀:

專利(patent)一詞來源于拉丁語Litteraepatentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明,后來指英國國王親自簽署的獨占權利證書。專利是世界上最大的技術信息源,據實證統計分析,專利包含了世界科技信息的90%-95%。在我國,專利包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種。發明專利的技術含量最高,發明人所花費的創造性勞動最多。新產品及其制造方法、使用方法都可以申請發明專利。對于實用新型專利來說,只要有一些技術改進就可以申請實用新型專利,但要注意的是,只有涉及產品構造、形狀或其結合時,才可申請實用新型專利。對于外觀設計專利來說,只要涉及產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合,富有美感,并適于工業上應用的新設計,就可以申請外觀設計專利。附:1、認識發明專利——我國專利法實施細則中指出“專利法所稱的發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案”。發明人只有將這種技術方案向專利局提出申請,并且通過一系列嚴格的審查,特別是新穎性、創造性和實用性的審查;對符合規定的發明專利申請授予專利權。申請人還應按期辦理登記手續和繳納當年年費,這項發明專利申請才能正式成為一項具有專利多種屬性的發明專利。專利法所稱的發明分為產品發明(如機器、儀器、設備和用具等)和方法發明(制造方法)兩大類。對于某些技術領域的發明,如疾病的診斷和治療方法、原子核變換方法取得的物質等都不授予專利權。計算機軟件的發明,則要視其是否屬于單純的計算機軟件或能夠與硬件相結合的專用軟件,并加以區別對待,后者是可以申請專利保護的。隨著審查標準的變化,當前,單純的計算機軟件也可以單獨申請專利了,不再必須與硬件結合了。至于涉及微生物的發明也是可以申請發明專利的。但要按期提交微生物保藏證明。1、產品發明(包括物質發明)是人們通過研究開發出來的關于各種新產品、新材料、新物質等的技術方案。專利法上的產品,可以是一個獨立、完整的產品,也可以是一個設備或儀器中的零部件。其主要內容包括:制造品,如機器、設備以及各種用品材料,如化學物質、組合物等具有新用途的產品。2、方法發明是指人們為制造產品或解決某個技術課題而研究開發出來的操作方法,制造方法以及工藝流程等技術方案。方法可以是由一系列步驟構成的一個完整過程,也可以是一個步驟,它主要包括:制造方法,即制造特定產品的方法;以及其他方法,如測量方法、分析方法、通信方法等;產品的新用途。3、哪些發明創造可以申請發明專利一般說來,在進行技術開發、新產品研制過程中取得的成果,因其技術水平較高,都應申請發明專利。例如,對激光技術的應用進行開發研究,將激光全息或光柵光劉瘸蝕方法用于合成皮革制造,而研制出一種全息光柵合成皮革。那么,無論是這種皮革本身還是其制造方法均應申請發明專利。再例如:用生化技術的方法研制出的藥品,該藥品和制造該藥品的方法都應該申請發明專利。還如:某廠提出了改進空氣壓縮機的設計方案,該方案是可實現的,其實施后的效果將大大降低生產成本,提高機器性能,該方案就可以提出申請發明專利。申請發明專利的技術既可以是對某一學科或某一技術領域帶來革命性變化的開拓型或開創型發明,也可以是在現有技術基礎上加以局部的改進和發展的改進型發明。2、認識實用新型專利——實用新型專利又稱小發明或小專利,是專利權的客體,是專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的實用新型。實用新型通常是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。①關于實用新型,有些國家并沒有將其列為專利保護的獨立對象,而是將其放在發明專利中予以保護。另外有些國家,實用新型則列為專利保護的獨立客體,這種實用新型則主要是指小發明。國家之所以保護實用新型,目的在于鼓勵低成本、研制周期短的小發明的創造,更快的適應經濟發展的需要。②《巴黎公約》沒有規定實用新型的概念,但規定實用新型享有發明專利的利益。《與貿易有關的知識協議》也沒有單獨規定實用新型這一專利類型。我國《專利法》明確將實用新型作為專利保護的對象之一,規定實用新型專利是指:產品形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。該技術方案在技術水平上低于發明專利。3、認識外觀設計專利——外觀設計專利(IndustrialDesign)是指:對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所做出的富有美感并適于工業上應用的新設計。外觀設計是指工業品的外觀設計,也就是工業品的式樣。外觀設計專利是專利權的客體,是專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的外觀設計。它與發明外觀設計專利證書或實用新型完全不同,即外觀設計不是技術方案。中國《專利法》第二條中規定:“外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感并適于工業應用的新設計。可見,外觀設計專利應當符合以下要求:⑴是指形狀、圖案、色彩或者其結合的設計;⑵必須是對產品的外表所作的設計;⑶必須富有美感;⑷必須是適于工業上的應用。

專利申請保護的范圍

法律主觀:

企業專利申請的保護范圍選擇對于提高專利申請的質量、取得實實在在的專有壟斷權具有重要意義。專利申請的保護范圍是由專利申請的權利要求書確定的。根據專利法原理,專利權利要求書是用技術特征的總和表示發明或實用新型的技術實質內容的。權利要求書起著界定專利申請請求保護的范圍以及專利保護范圍的作用。在專利申請被授予專利權后,權利要求書就是確認發明或實用新型專利保護范圍的根據,也是判斷他人是否侵權的依據。在企業專利申請戰略實踐中,有的因為權利要求保護的范圍確定不當,以致一項高質量的發明創造獲得的專利保護力度很低,如將本來可以獲得保護的技術要點沒有覆蓋在權利要求中,從而失去專利保護,這是值得吸取的教訓。此外,企業在確定專利申請保護范圍的問題上,為防止競爭對手實施“繞過策略”,可以實施相應的“反繞過策略”。基本思路是,將專利技術人員以外的技術人員假定為專利權人的競爭對手,從兩種相反的角度評估專利申請,對競爭對手可能采取的饒過策略加以考慮,然后對專利申請的權利要求書進行適當修改,以使權利要求書確定的保護范圍盡可能擴大,將專利保護范圍擴大到競爭對手可能想得到的技術范圍。“反繞過策略”的目的在于阻止競爭對手運用“繞過策略”對付自己的專利,實施的基本要點是搶在競爭對手之前“饒過”自己的專利并就此再申請專利,防止競爭對手通過采用與自己首先發現的方法相同的方法饒過自己的專利。

法律客觀:

《中華人民共和國專利法》
第三條
國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作,統一受理和審查專利申請,依法授予專利權。省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。

《中華人民共和國專利法》
第四條
申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的,按照國家有關規定辦理。

專利保護范圍包括了哪些

一、 專利 保護范圍包括了哪些 專利權 的客體,也稱為 專利法 保護的對象,是指依法應授予專利的發明創造。根據我國專利法第2條的規定,專利法的客體包括發明、實用新型和外觀設計三種。 1、發明 發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明必須是一種技術方案,是發明人將自然規律在特定技術領域進行運用和結合的結果,而不是自然規律本身,因而科學發現不屬于發明范疇。同時,發明通常是自然科學領域的智力成果,文學、藝術和社會科學領域的成果也不能構成專利法意義上的發明。 發明分為產品發明、方法發明和改進發明三種。產品發明是關于新產品或新物質的發明。這種產品或物質是自然界從未有過的,是人利用自然規律作用于特定事物的結果。如果某物品完全處于自然狀態下,沒有經過任何人的加工或改造而存在,就不是我國專利法所規定的產品發明,不能取得專利權。方法發明是指為解決某特定技術問題而采用的手段和步驟的發明。能夠 申請專利 的方法通常包括制造方法和操作使用方法兩大類,前者如產品制造工藝、加工方法等,后者如測試方法、產品使用方法等。改進發明是對已有的產品發明或方法發明所作出的實質性革新的技術方案。例如,愛迪生發明了白熾燈,白熾燈是一種前所未有的新產品,可以申請產品發明;生產白熾燈的方法可以申請方法專利;給白熾燈填充惰性氣體,其質量和壽命都有明顯提高,這是在原來基礎之上進行的改進,可以申請改進發明。 2、實用新型 實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產品。該產品應當是經過工業方法制造的、占據一定空間的實體。一切有關方法(包括產品的用途)以及未經人工制造的自然存在的物品不屬于實用新型專利的保護客體。上述方法包括產品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及將產品用于特定用途等。例如,一種齒輪的制造方法、工作間的除塵方法、數據處理方法、自然存在的雨花石等不能獲得實用新型專利保護。 產品的形狀是指產品所具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀。對產品形狀所提出的技術方案可以是對產品的三維形態的空間外形所提出的技術方案,例如對凸輪形狀、刀具形狀作出的改進;也可以是對產品的二維形態所提出的技術方案,例如對型材的斷面形狀的改進。無確定形狀的產品,如氣態、液態、粉末狀、顆粒狀的物質或材料,其形狀不能作為實用新型產品的形狀特征。 產品的構造是指產品的各個組成部分的安排、組織和相互關系。它可以是機械構造,也可以是線路構造。機械構造是指構成產品的零部件的相對位置關系、連接關系和必要的機械配合關系等;線路構造是指構成產品的元器件之間的確定的連接關系。 3、外觀設計 外觀設計又稱為工業產品外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。 外觀設計的載體必須是產品。產品,是指任何用工業方法生產出來的物品。不能重復生產的手工藝品、農產品、畜產品、自然物不能作為外觀設計的載體。通常,產品的色彩不能獨立構成外觀設計,除非產品色彩變化的本身已形成一種圖案。可以構成外觀設計的組合有:產品的形狀;產品的圖案;產品的形狀和圖案;產品的形狀和色彩;產品的圖案和色彩;產品的形狀、圖案和色彩。 形狀是指對產品造型的設計,也就是指產品外部的點、線、面的移動、變化、組合而呈現的外表輪廓,即對產品的結構、外形等同時進行設計、制造的結果;圖案是指由任何線條、文字、符號、色塊的排列或組合而在產品的表面構成的圖形。圖案可以通過繪圖或其他能夠體現設計者的圖案設計構思的手段制作。產品的圖案應當是固定、可見的,而不應是時有時無的或者需要在特定的條件下才能看見的;色彩是指用于產品上的顏色或者顏色的組合,制造該產品所用材料的本色不是外觀設計的色彩。 二、哪些對象不受專利法保護 1、對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。對違反法律、行政 法規 的規定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。例如,用于賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權。發明創造本身的目的并沒有違反國家法律,但是由于被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。 2、科學發現。它是指對自然界中客觀存在的現象、變化過程及其特性和規律的揭示。科學理論是對自然界認識的總結,是更為廣義的發現。它們都屬于人們認識的延伸。這些被認識的物質、現象、過程、特性和規律不同于改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發明創造,因此不能被授予專利權。 3、智力活動的規則和方法。智力活動,是指人的思維運動,它源于人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產生結果。它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規則和方法,由于其沒有采用技術手段或者利用自然法則,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。例如,交通行車規則、各種語言的語法、速算法或口訣、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機程序本身等。 4、疾病的診斷和治療方法。它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因、病灶的過程。將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護范圍之外,是出于人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法與條件的自由。另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認為不屬于產業,無法在產業上利用,不屬于專利法意義上的發明創造。例如診脈法、心理療法、按摩、為預防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。但是藥品或醫療器械可以申請專利。 5、動物和植物品種。但是對于動物和植物品種的生產方法,可以依照專利法的規定授予專利權。 6、用原子核變換方法獲得的物質。 7、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。 《專利法》自然是對那種被授予了專利權的專利提供法律保護,因為現在有些人的專利其實并沒有申請被授予專利權,自然在保護力度上面就沒有被授予了專利的力度大。從這點上來看,其實也是在鼓勵專利所有人盡快的申請專利權,以便獲得更多法律方面的保護。

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