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專利申請的優先權原則指的是什么?(優先權原則)

首頁 > 知識產權2024-03-15 01:54:54

專利優先權是指什么

法律分析:專利優先權是指專利申請人就其發明創造第一次在某國提出專利申請后,在法定期限內,又在中國以相同主題的發明創造提出專利申請的。

法律依據:《中華人民共和國專利法》

第一條 為了保護專利權人的合法權益,鼓勵發明創造,推動發明創造的應用,提高創新能力,促進科學技術進步和經濟社會發展,制定本法。

第二條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計,是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。

專利申請的四個基本原則

授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。

新穎性

新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

創造性

創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性

判斷要滿足下列條件:

專利法規定:“實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。”

能夠制造或者使用,是指發明創造能夠在工農業及其它行業的生產中大量制造,并且應用在工農業生產上和人民生活中,同時產生積極效果。這里必須指出的是,專利法并不要求其發明或者實用新型在申請專利之前已經經過生產實踐,而是分析和推斷在工農業及其他行業的生產中可以實現。

非顯而易見性

非顯而易見的(nonobviousness):專利發明必須明顯不同于習知技藝(prior art)。所以,獲得專利的發明必須是在既有之技術或知識上有顯著的進步,而不能只是已知技術或知識的顯而易見的改良。這樣的規定是要避免發明人只針對既有產品做小部份的修改就提出專利申請。若運用習知技藝或為熟習該類技術都能輕易完成,無論是否增加功效,均不符合專利的進步性精神;而在該專業或技術領域的人都想得到的構想,就是顯而易見的(obviousness),是不能獲得專利權的。

適度揭露性

適度揭露(adequate disclosure):為促進產業發展,國家賦予發明人獨占的利益,而發明人則需充分描述其發明的結構與運用方式,以便利他人在取得專利權人同意或專利到期之后,能夠實施此發明,或是透過專利授權實現發明或者再利用再發明。如此,一個有價值的發明能對社會、國家發展有所貢獻。

專利中的優先權原則

專利 的優先權最開始是關于 知識產權 的《巴黎公約》提出來的,主要目的是為了保護 專利權人 ,為了保護這些發明創造的人而提出來的。目前專利中的優先權分為國際優先權和國內優先權。 專利的國際優先權是指,如果專利權人在一個國家已經申請了一個專利,那么在其他國家 申請專利 的話,就可以按照在最開始那個國家申請專利的時間來計算。這樣做的好處就是保護了專利權人,因為有可能專利權人來不及在其他國家申請專利,而其他人就以這種專利提前給申請了,侵害了專利權人的利益。這樣一來,專利權人一旦在這個國家提出了 專利申請 ,那么就按照最開始申請的時間來計算而不是按照在該國實際申請的時間計算,這樣就可以防止其他人提前搶先申請了。但是這種優先權必須是這些國家之間提前有過公約、雙邊或多邊協定,如果有些國家根本沒參加過這樣的約定、不承認這種優先權,那么這樣的原則也是不存在的。 專利的國內優先權是指有時候專利權人可能在申請一個專利之后,在國家專利局還沒有批準這個專利的時候,想要改動一下專利的具體內容,那么就要向專利局撤回專利申請,在改動之后重新向專利局申請。但是在這個改動的時間之內,很可能就被其他人搶先去申請了相同的專利,這樣就侵犯了專利權人的利益,因此為了更好地保護專利權人,法律就規定了在一定時期內可以改動專利,并且保留申請的時間,在這個時期內重新提交專利,都按照最開始的專利申請時間來計算,這樣就可以防止其他人鉆空子搶先申請了專利而真正的專利權人卻因為改動晚一步提交改動后的專利申請。

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