專利權的保護方式有哪些?
專利保護是指在專利權被授予后,未經專利權人的同意,不得對發明進行商業性制造、使用、許諾銷售、銷售或者進口,在專利權受到侵害后,專利權人通過協商、請求專利行政部門干預或訴訟的方法保護專利權的行為。不同領域的專利保護方式也不同。我國《專利法》對專利權的保護做出了明確規定,發生專利糾紛時,由當事人協商解決;不愿協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;調解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。法律依據:《中華人民共和國專利法》第六十條未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不愿協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;調解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。
行政保護和司法保護。
行政保護——專利權人及厲害關系人可以就侵權行為請求管理知識產權的部門進行處理。
司法保護——專利權人及厲害關系人可以就侵權行為向法院起訴。
行政保護和司法保護。
由于專利權屬于民事權利,需要權利人主動進行維權。在發現侵權行為后,專利權人可以向侵權人所在地或侵權地為地的專利管理機關(省級以及部分省級授權的市級)請求行政調處,或者向有管轄權的人民法院(省會城市的中級人民法院及部分開放城市和較大城市的中級人民法院)提起訴訟。
專利權人或利害關系人在得知專利權遭到侵犯時,應及時請求侵權行為地或侵權 單位上級主管部門的專利管理機關處理,或直接向人民法院起訴(注意“不告不理”)。 專利管理機關對是否侵權及侵權損害賠償等作出決定,任何一方不服的,均可在收到 通知后三個月內向人民法院起訴,期滿不起訴的,該決定即具法律效力,如決定末履 行,專利管理機關可以請求人民法院強制執行。
專利侵權案件原則上由侵權行為所在地的中級人民法院受理。對一審判決不服的,可 在規定期限內向高級人民法院起訴,高院的判決為終審判決。
應該說是對號入座,
保護方式只有在權利有效情況下才能獲得保護,
沒有別的辦法了。
專利權的保護范圍有哪些?
我國專利權具體包括的內容包括:1、獨占實施權:任何單位或者個人未經專利權人的許可,都不得實施其專利;而權利人可以獨占地制造專利產品、可以獨占地使用該專利技術/設計、可以獨占地銷售專利產品。2、轉讓權:權利人有權將自己所獲得的專利所有權轉讓給他人,但向外國人轉讓專利權的,需要經過有關部門批準。3、許可實施權:權利人可以授權許可他人實施該專利,并收取一定費用。4、標記權:可以在專利產品及其包裝上注明專利標記和專利號。5、請求保護權:在受到專利侵權時,有權向人民法院和專利管理部門請求停止侵權。6、放棄權:可以書面聲明放棄自己的專利權。7、質押權:可以將自己的專利權進行質押融資。法律依據:《中華人民共和國專利法》第十一條發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
專利權的保護范圍:
發明或實用新型專利權的保護范圍
1,只能以權利要求的內容為準
2,說明書和附圖的解釋作用
3,專利檔案的限定作用
外觀設計專利權保護范圍
1,保護的范圍是產品,外觀設計必須與產品結合為一體。
2,不得列入外觀設計保護范圍的物品:建筑物、橋梁;無固定形狀的物質;不能單獨出售和使用的;用肉眼難以判斷的物品;把自然物作為外觀設計的主體;純屬美術范圍的作品;極容易進行的創作;模仿有名的著作、建筑物、人物肖像的設計和圖像;國徽、過期、商標;文字及數字等等。。
希望我的回答能幫到你!
發明專利權的期限是多久,保護范圍有哪些?
一般說的發明專利權的期限是指法律對專利權的保護期限。我國對專利權的保護期限因專利種類的差別而有所不一樣。發明專利權的期限發明專利權的期限是多久中國專利法第42條規定:發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。注意這里專利法所稱的申請日,有優先權的,指優先權日。申請專利保護期限還有一點需要要注意的,就是使用他人專利期限一定要向專利局檢索后再選擇使用的。發明專利權的保護范圍在專利法實施細則第二條中,對發明作了如下的定義:專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。一般來說,專利中所說的技術方案,是指運用自然規律形成解決某種問題的技術方案,它不要求有成形的產品或者實際應用,但必須具有實用性,也就是說,根據你提出的技術方案,可以實現你的發明目的。在這個前提下,發明專利保護的范圍相當寬,一般來說,我們只指出發明專利不保護的范圍,其它的,只要是屬于專利法的技術方案,就可以認為是在發明專利保護的范圍之中。關于發明專利權期限的注意事項保持專利權的有效期是以專利權人按規定繳納年費為前提的,當在下列情況下,專利權提前終止:1、專利權人沒有按照規定繳納年費的。2、專利權人以書面形式聲明放棄其專利權的。
專利權不予保護的范圍有哪些?
專利法不予保護的對象如下:
1.違反法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造。國家法律,是指由全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務委員會依照立法程序制定和頒布的法律。它不包括行政法規和規章。發明創造本身的目的與國家法律相違背的,不能被授予專利權。例如,用于賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權。發明創造本身的目的并沒有違反國家法律,但是由于被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。
2.科學發現。它是指對自然界中客觀存在的現象、變化過程及其特性和規律的揭示。科學理論是對自然界認識的總結,是更為廣義的發現。它們都屬于人們認識的延伸。這些被認識的物質、現象、過程、特性和規律不同于改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發明創造,因此不能被授予專利權。
3.智力活動的規則和方法。智力活動,是指人的思維運動,它源于人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產生結果,它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規則和方法,由于其沒有采用技術手段或者利用自然法則,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。例如,交通行車規則、各種語言的語法、速算法或口決、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機程序本身等。
4.疾病的診斷和治療方法。它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因、病灶的過程。將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護范圍之列,是出于人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法和條件的自由。另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認為不屬于產業,無法在產業上利用,不屬于專利法意義上的發明創造。例如診脈法、心理療法、按摩、為預防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。但是藥品或醫療器械可以申請專利。
5.動物和植物品種。但是對于動物和植物品種的生產方法,可以依照授予專利權。
6.用原子核變換方法獲得的物質。
7. 對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
《中華人民共和國專利法》第二十五條
對下列各項,不授予專利權:
(一)科學發現;
(二)智力活動的規則和方法;
(三)疾病的診斷和治療方法;
(四)動物和植物品種;
(五)用原子核變換方法獲得的物質;
(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。
其他還有違反法律法規規定的也是不予保護的
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